Jean Pradel. Le procès par jury en France aujourd’hui. Vers une métamorphose?
Jean Pradel, Professeur émérite de l’Université de Poitiers – France (Прадель Жан, профессор университета г. Пуатье во Франции) Рассмотрение дел с участием присяжных в сегодняшней Франции. На пути к метаморфозам? // Доклад на международной конференции "Уголовная юсттиция: связь времен". Санкт-Петербург, 6-8 октября 2010 г.
Jean Pradel, Professeur émérite de l’Université de Poitiers – France
Le procès par jury en France aujourd’hui. Vers une métamorphose?*
* rapport à l’occasion du congrès international « La justice criminelle : le lien de temps », Saint-Petersbourg, 6-8 octobre 2010.
1
2 A vrai dire,
1 Ph. Bilger, le jury populaire, source d’erreur ou de bonne justice ? Conférence à l’Institut de France, Les Annonces de
2 Depuis quelques années en France, le président de
3 G. Tarde, La criminalité comparée, 8ème éd., 1925, p. 106.
4 Dans les pays où les juges sont bien payés, les risques de corruption et de pression sont réduits et donc les jurés moins nécessaires.
5 En ce sens, pour l’Italie, M. Pisani,
6 La loi française du 25 novembre 1945 qui a créé le système mixte a été saluée unanimement, v. par ex. L. Hugueney, La loi du 25 novembre 1941 sur le jury, RSC 1942-1945, p. 15 et s. Déjà en 1898, ce système était recommandé, v. J. Cruppi,
1 Pour le jury des époques anciennes, v. R. Vouin,
2 Mais seulement « s’il existe un risque de divulgation d’un secret de la défense nationale », art. 698-7 al. 1° CPP.
3 S. Thaman, dans un article intitulé The nullification of the Russion jury : Lessons for Jury-Impored Reform in
1 Curieusement, le principe du jury traduit une méfiance à l’égard de l’indépendance du juge alors qu’ici le législateur se méfie du jury au point de l’exclure.
2 Quelle participation des citoyens au jugement des crimes ? Journée d’études de l’Institut de Sciences criminelles de Poitiers, tenue le 10 mai 1996 (sous la direction de J. Pradel), Travaux de l’Institut de Sciences criminelles de Poitiers, éd. Cujas, Vol. 18, 1997.
3 Revue de l’Association professionnelle des magistrats, n° 6, Avril-mai 1997.
1 J. Pradel, Le Rapport Léger sur la justice pénale : la grande illusion ? RPDP, 2009, p. 531 et s.
2 J.-C. Laurent, La correctionnalisation, JCP 1950-I-852 et 877 ; C. Laplanche, La correctionnalisation judiciaire, thèse dactyl. Montpellier 1993. On notera qu’il existe aussi une correctionnalisation législative, opérée par le législateur, mais assez rare aujourd’hui et qui évidemment réduit la compétence des jurés.
1 Pour un exemple, Reims 9 novembre 1978, D. 1979, 92, note J. Pradel.
2 Sauf s’il est saisi pour un délit non intentionnel alors « qu’il résulte des débats que les faits sont de nature à entrainer une peine criminelle parce qu’ils ont été commis de façon intentionnelle », art. 469 al.
3 A. Darsonville, La légalisation de la correctionnalisation judiciaire, Droit pénal, 2007, n° 3, p. 7 et s. ; S. Détraz, Correctionnalisation judiciaire légalisée, note sous Crim., 3 février 2010,
4 Crim. 26 mars 1864, Bull. crim., n° 76.
5 On rappellera que l’individualisation est un principe reconnu comme constitutionnel par le Conseil constitutionnel depuis 2005, J. Pradel, Droit pénal général, 18ème éd., 2010, Cujas, p. 129.
1 J. Pradel et A. Varinard, Les grands arrêts de la procédure pénale, 6ème éd., 2009, Dalloz, n° 39, I, B, p. 375, où il est dit que parfois les juges de cassation, traversés d’un doute sur le bien fondé de la condamnation soulevait d’office un cas de cassation.
2 Il est vrai que l’accusé peut faire appel de l’ordonnance de mise en accusation, devant la nouvelle chambre d’accusation, pour faire juger qu’il n’a pas commis de crime. Mais la saisine du juge supérieur n’est plus désormais que facultative et, en pratique, assez peu fréquente.
1 Il aurait mieux valu créer un appel devant une juridiction supérieure, W. Roumier, Pour en finir avec une réforme inachevée : à propos de l’appel des décisions en matière criminelle, Droit pénal, octobre 2003, p. 4 et s.
2 J. Pradel, L’appel contre les arrêts d’assises : un apport heureux de la loi du 15 juin 2000, D. 2001, chron. P. 1964 et s.
3 Le Figaro Magazine, n° 20589 du 18 septembre 2010. Madame Alliot Marie, Garde des sceaux, a fait deux jours après la même proposition, Le Monde 21 septembre 2010.
4 Le ministre B. Hortefeux visait expressément l’assassinat de Natacha Mougel, violée et assassinée dans une forêt en septembre 2010 par un homme sorti de prison après n’avoir effectué qu’à peine la moitié de sa peine.
1 D’autant plus que les jurés sont nombreux, non juristes et de culture différente.
2 J. Pradel, Procédure pénale, 15ème éd., 2010, Cujas, n° 936.
3 CEDH, 13 janvier 2009, Taxquet c./ Belgique, Dalloz 2009, 1058, note J.-F. Renucci ; RFDA, 2009, 677, obs. L. Berthier et A.-B. Caire ; RSC, 2009, 657, obs. J.-P. Marguénaud ; Procédures, avril 2009, n° 116, obs. N. Frissero, et mai 2009, n° 172, obs. J. Buisson.
4 Crim., 30 avril 1996, Bull. crim., n) 181 ; RSC 1996, 877, obs. J.-P. Dintilhac ; 14 octobre 2009, D. 2009, 2778, note J. Pradel ; D. 2009, AJ, 2545, obs. K. Gachi.
5 Cour de cassation, 19 mai 2010, plusieurs arrêts, QPC commentés au D. 2010, 2236, note H. Nico.
6 H. Angevin, De la motivation des décisions comportant un jury, Droit pénal, 1996, chron. 32, et du même, Mort d’un dogme, JCP 2000, 260 ; M. Huyette, Quelle réforme pour
1 H. Angevin, De la motivation des décisions des juridictions comportant un jury, Droit pénal, Août-septembre 1996.
2 Les Pays-Bas ont abandonné le jury en 1815 et ils ne le regrettent pas. Dès 1814, le Luxembourg avait fait de même.
Жан Прадель, заслуженный профессор Университета Пуатье (Франция)
МЕТАМОРФОЗЫ СУДА ПРИСЯЖНЫХ ВО ФРАНЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ[1]
Присяжные заседатели, в состав которых входят законопослушные граждане, впервые появились во французском праве в 1791 году. Законодатель заимствовал этот институт из английского права1. Во Франции он существует и по сей день, однако претерпевает немало трудностей.
Во-первых, что мы должны знать о присяжных заседателях? Выделяют две категории присяжных. Согласно английской концепции, позаимствованной законодательством многих стран континентальной Европы, России, Испании, присяжные заседатели выносят решение о виновности подсудимого в совершенном им деянии. После вынесения ими положительного вердикта судья назначает наказание2. К тому же, присяжные могут давать рекомендации. Указному дуалистическому подходу противопоставляется унитарная система, в которой присяжные заседатели и судьи представляют собой единый институт, вынося совместно решения о виновности, а затем уже и о мерах наказания за совершенное деяние. Во многих странах действует смешанная система. Например, в Бельгии при рассмотрении дела в первой инстанции присяжным предоставляется право вынести вердикт о виновности подсудимого, а во второй инстанции – о мере наказания. Это решение следует после совместного совещания с судом (в составе трех судей). Как бы то ни было, присяжные привлекаются к участию в судебных заседаниях в основном по делам об особо тяжких преступлениях.
Во-вторых, существует ли устойчивое мнение о присяжных заседателях? Среди авторов нет единой позиции на этот счет. Однако очень многие выступают за существование этого правового института. В науке по данному вопросу сформировалось два подхода: либеральный и нелиберальный. Либеральное течение выступает в защиту института присяжных заседателей. По мнению их представителей присяжные заседатели выступают связующим звеном между мнением и правосудием. В частности в процессе судебного слушания устанавливается прочная связь присяжных с судьями. Порой присяжные заседатели влияют на принятие решения последних, тем самым, вынуждая судей выносить громкие оправдательные приговоры. Либералы опираются на законодательные реформы, как то –оррекционализация (квалификация в качестве уголовного проступка деяния, содержащего признаки преступления) аборта, провозглашенная законом от 17 марта 1923 года; кроме того присяжные заседатели превосходно выполняют поставленную перед ними задачу, а так же являются проводниками для окружающего мира в понимании сложных механизмов уголовного процесса; наконец, они обеспечивают судебную демократию. Так, B. Schnapper писал в одном юридическом документе: «народ участвует в создании законов через депутатов и доверяет правосудие присяжным».
С другой стороны, следует учитывать, что присяжные призваны принимать решения по делам об особо тяжких преступлениях, не являясь при этом специалистами в области права, и, возможно, не способные по достоинству оценить виновность.1 Присяжные заседатели чаще подпадают под влияние красноречивых адвокатов; в значительно большей степени, чем профессиональные судьи. В свое время Ж. Тард написал: «присяжные любезны и учтивы2». Эта тема вызывает немало разговоров. Необходимо добавить, что институт присяжных является дорогостоящим. Наконец, нельзя не отметить, что не редки случаи, когда практике граждане, вовремя жеребьевки, ищут способы избежать участия в судебном заседании.
В-третьих, институт жюри не перестает развиваться во Франции. Причины этому скрываются в спорах о принципе законности и неспособности прийти к окончательному решению. Необходимо добавить, что идеи развиваются с такой же скоростью, что и появление все новых форм преступности, как, например, незаконная торговля наркотиками или терроризм, тем самым, проверяя на прочность институт присяжных и преподнося ему все новые испытания. Немалую роль в этом отношении играет Европейский суд по правам человека, чья судебная практика продолжает развиваться на основе, например, таких неясных концептов, как справедливое и беспристрастное судебное разбирательство.
Таким образом, перед нами складываются два движения: одно выступает за уменьшение жюри, другое, как это не парадоксально звучит, за признание этого правового института. Агония и преобразование института присяжных, вот два основных направления его изучения.
I – Агония присяжных
Ранее в УПК 1808 года предпринимались попытки минимизировать роль присяжных в рассмотрении уголовных дел по существу. В течение нескольких лет эта идея успешно развивалась. Сегодня можно говорить, что институт присяжных и прямо, и косвенно подвергается бесконечным нападкам со всех сторон. Во многих отношениях он находится в состоянии агонии.
A – Прямое наступление
Главным инициатором наступления выступает законодатель, а также группа единомышленников, притворяющая в жизнь свои идеи и предложения.
1. Законодатель в своих недавних проектах предлагал создать Суд присяжных без самих присяжных. Однако мы уже не можем представить существования Суда присяжных без них. Это привело к выделению в законе двух концепций: концепция о Суде присяжных и концепция о самих присяжных.
Сегодня военные преступления рассматриваются председателем и шестью асессорами (членами суда присяжных) в первой инстанции и при участии восьми асессоров в апелляционном суде (ст. 698-6 УПК)1. В таком же порядке рассматриваются дела о терроризме (ст. 698-6 et 706-25 УПК). Что же касается преступлений против здоровья населения, в частности, незаконной торговли наркотиками и психотропными веществами, то таковые рассматриваются в Суде присяжных (ст. 706-27 УПК), как и преступления против конституционного строя – измена, шпионаж, посягательство на безопасность вооруженных сил (ст. 707-2 УПК).
Чем обусловлена такая подсудность? По-видимому, законодатель пытался закрепить слаженную систему рассмотрения дел, в частности терроризма, где присутствует огромное количество участников1. Но истинная причина в другом: законодатель относится недоверчиво к присяжным, считая их уязвимыми и легко подпадающими под постороннее влияние. Бесспорно, можно было бы передать эти дела в другие Суды, обладающие соответствующей подсудностью. Однако такая новизна была бы расценена как необдуманная мера, так как новые присяжные заседатели ничем не отличались бы от своих предшественников. Между тем, общественности мало что известно о Суде присяжных без участия самих присяжных.
2. Так же необходимо принимать во внимание научные теории, в которых присяжным отдается незначительное поле действий. По данному вопросу можно выделить две основных позиции. Так, первое течение стремится уменьшить роль присяжных заседателей, а так же их число в рассмотрении дел в Апелляционном суде, по мере того как будут создаваться Апелляционный суд и Суд присяжных в одном органе. Так в 1991 году, Ж. Тубон – Министр Юстиции, предлагал создать подобный орган с присутствием присяжных заседателей только в Апелляционном суде. Однако подобный проект не нашел поддержки общественности. Национальная Ассамблея была готова рассмотреть этот проект, но он был отклонен главой государства.
Второе течение связывается с докладом Лежера, являющегося председателем и магистратом названной по его имени Комиссии о правосудии по уголовным делам, которая и передала доклад на рассмотрение главе государства в сентябре 2009 года. По правде говоря, этот доклад содержал огромное количество теорий и предложений, в особенности по делам о преступлениях небольшой тяжести. В случае признания подсудимым своей вины вину, судебное заседание проводится «в упрощенном порядке» для полного удостоверения в подлинности этого признания. После чего Суд присяжных принимает решение о наказании. Такая процедура чем-то напоминает знаменитую явку в суд преступника с признанием своей виновности, которое, согласно закону от 9 марта 2004 года, расценивается как попытка к исправлению. Думается, данное предложение не имеет будущего и обречено на провал.
Добавим, что в Коммисии Лежера некоторые из ее членов предлагали рассматривать преступления против половой неприкосновенности в исправительном суде по просьбе самой жертвы. Суд может назначить за изнасилование наказание не более 10 лет лишения свободы. Таким образом, преступление сохраняет все признаки криминального происхождения, что могло бы полностью удовлетворить жертв, однако эти преступления будут рассматриваться исправительными судами, то есть без участия присяжных.
И этот вариант не получил одобрение законодателя и был отклонен, так как в нем содержалась двойная ошибка: дело должно рассматриваться в исправительном суде, а выбор подсудности доверяют только жертве1.
Это очень важно, несмотря на все доводы. Но помимо прямого направления выделяют косвенное, которое выступает против существования присяжных заседателей.
B – Косвенное направление
Это направление существовало на протяжении многих лет, но достойное развитие получило в законе 2004 года.
1. В 1810 году законодателем невероятное количество деяний было признано преступными. Например, преступлением признавалось хищение в ночное время вещей, не представляющих особой ценности, путем проникновения в помещение через разбитое окно (ст. 382 УК 1810). Тем самым, нагрузка на Суд присяжных была значительно увеличена. Очень быстро прокуроры и следователи, желая избежать такой ситуации, предложили, не опираясь на законы, квалифицировать некоторые подобные деяния как преступления небольшой тяжести. Таким образом, применялся либо способ переквалификации дел, либо, не принимая в расчет отягчающие обстоятельства, преступление расценивалось как проступок. Примерно с начала 1840 года зародилась коррекционализация (квалификация в качестве уголовного проступка деяния, содержащего признаки преступления) и получила дальнейшее развитие1. Сегодня коррекционализация – частое явление, благодаря которому, по мнению правоприменителей, примерно в 70% дел, рассмотренных в Суде присяжных, постановляется оправдательный вердикт.
Однако данный способ имел нежелательные последствия, которые выражались в том, например, подсудимые в исправительном суде убеждали, что совершили неумышленное убийство, хотя из их слов действовали умышленно, разместив взрывчатые устройства в общественных местах и настойчиво указывали на то, что их дело должно рассматриваться в Суде присяжных, где они надеялись на оправдательный приговор2.
2. Именно поэтому закон от 9 марта 2004 года закрепил судебную корреционализацию, сведя к минимуму возможность сторон поднимать вопрос в судебном заседании о ее незаконности. Более точно это вопрос раскрывается в двух статьях, появившихся в 2004 году. Статья 186-3 УПК, которая разрешает сторонам подавать аппеляцию на постановление следственного судьи о направлении дела в исправительный суд, если они оценивают проступки как преступления. Согласно статье 469 УПК, если исправительный суд принял дело к производству по решению следователя или по просьбе сторон, он не может ссылаться на некомпетентность, в их рассмотрении, утверждая, что эти деяния имеют все признаки преступления. Отныне сторонам предоставляется единственный способ не согласиться с коррекционализацией деяния – обжаловать соответствующее процессуальное решение следователя до передачи дела в суд3.
3. С появлением коррекционализации снизилась загруженность Суда присяжных делами, уменьшилась пропасть между законом и коллективным сознанием, наконец, свое развитие получила индивидуализация наказания1. В действительности исправительные суды по делам, прошедшим коррекционализацию, постановляя приговоры, назначают наказания, аналогичные тем, что назначаются осужденным в суде присяжных. Так зачем же прибегать к Суду присяжных, где процедура значительно сложнее?
Кажется, судебный процесс с участием присяжных изжил себя. Но, с другой стороны, еще не поставлена точка в этом деле. Суд присяжных существует и преображается.
II – Преобразование присяжных
Сегодня события развиваются неумолимо быстро. Несмотря на пренебрежительное отношение к этому правовому институту, Суд присяжных развивается в новом русле.
A –Сегодня спрос на присяжных растет
1. Начнем с закона. Традиционно присяжные заседают в Суде, в котором дела рассматриваются в первой и второй инстанции. Речь идет об апелляции. В поддержку этого правила высказывают три аргумента: сложный судебный процесс; расследование ведется в два этапа (сначала следователем, затем обвинительной палатой, входящей в состав апелляционного суда и состоящей из трех судей) так что незачем усложнять и без того сложный процесс, создавая единый присяжный и апелляционный суд; наконец, народ не ошибается, и нет необходимости и оснований для пересмотра вынесенных присяжными вердиктов.
Однако, существовавшая на протяжения десятилетий, классическая догма об отсутствии апелляции изжила себя по нескольким причинам. Так, по закону от 15 июня 2000 года прекращает свою работу обвинительная палата, поскольку отныне следователь передает дело напрямую в Апелляционный суд2. К тому же очевидно, что присяжные не застрахованы от ошибок, так же, как и судьи. Наконец, закон от 31 декабря 1985 разрешил ратифицировать Франции Протокол №7 Европейской конвенции по правам человека, закрепляющей право всех подсудимых на обращение в апелляционный суд.
Именно поэтому Ж. Тубон предложил в 1996 году законопроект о создании единого Апелляционного суда присяжных. С развитием судебного законодательства эта идея получила развитие. С последующими поправками законом от 15 июня 2000 года была создана уголовная апелляция (ст. 380-1 УПК). В действительности такой судебный орган как Апелляционный суд присяжных не был создан, поскольку дело для апелляционного производства передавалось в другой суд присяжных, что давало основания вести речь о т.н. «круговой апелляции».
2. Следует обратить внимание на недавнее предложение Б. Хортефо, министра внутренних дел, которой предлагает, чтобы присяжные заседатели так же выносили решения об условно-досрочном освобождении, равно как они выносят решения о виновности лица в совершенном деянии. Он допускает эту возможность1.
B – Завтра – новая роль присяжных?
Сегодня решения присяжных заседателей не носят мотивированного характера, как это характерно для английской традиции: присяжные ограничиваются простыми ответами «да» или «нет» на поставленные перед ними вопросы, тогда как все суды, стоящие из профессиональных судей выносят мотивированные решение2.
Эта система не так уж хороша. Парадокс: лицо, совершившее незначительное преступление, имеет право на получение мотивированного решения, тогда как убийца, приговоренный к пожизненному заключению, этого права лишен. Это было показано в решении Страсбургского Суда по белу против Бельгии3. Постановление Суда интересно и тем, что бельгийская процессуальная система схожа с французской. И немотивированный характер вердиктов присяжных заседателей является одним из главных принцип обеих стран.
Несомненно, палата по уголовным делам поддерживает судебную практику, отклоняя все кассационные жалобы, направленные против немотивированного решения присяжных заседателей1. Наилучший способ принятия решений в суде присяжных – коллегиальный: председатель мотивирует решение, и предает его на голосование членам суда присяжных. В сущности механизм Суда присяжных был бы схож с механизмом судебной деятельности иных судов, присяжные заседатели стали бы более похожи на обычных судей; изменения было бы значительны.
* * *
Что же думать о суде присяжных сегодня? Надо действительно признать, что он все менее и менее приспособлен к реалиям современного мира. Присяжные заседатели даже более подвержены давлению, чем в недавнем прошлом. Многие граждане не желают выполнять функции присяжных заседателей из-за нехватки времени, поскольку судебное разбирательство может длиться несколько недель.
Следует подчеркнуть, что суд присяжных не является во Франции требованием Конституции или Европейского соглашения1, согласно которым процесс, прежде всего, должен быть справедливым. Однако по поводу законности суда присяжных обсуждение остается открытым.
[1] Перевод с фр. И.Г. Смирновой, канд. юрид. наук, доцента Байкальского государственного университета экономики и права, г.Иркутск.
1Франция даже полностью приняла английскую систему, вместе с присяжными обвинителями (23 гражданина) и присяжными, участвующие в разрешении конкретного дела (12 гражданина). Но в УПК от 1808 года, говорится только о последних (Эсмен А. История уголовного процесса во Франции, 1882).
2 В действительности Франция полностью следовала за Англией и лишь в 1941 года она перешла на единую систему (В.Ж. Прадель, Уголовный процесс, 15-е изд.// Кюжас. – 2010. –№55). В этой системе уделяется большая роль эшвенам, а не присяжным. Однако в УПК 1959 года говорится о присяжных.
1 На протяжении нескольких лет во Франции председатель Суда присяжных до начала слушаний принимал у себя присяжных заседателей, разъяснял им, какую роль они играют в праве. Иногда даже он их заставлял посещать тюрьмы.
2 Тард Ж. Сравнительная криминалистика., 1925. – С. 106.
1 Но только в том случае «если есть угроза разглашения сведений о национальной обороны» (ст.698-7 УПК).
1 Тхаман С. в статье о присяжных заседателях в России, принял во внимание это разъяснение ( Корнельский Институт, 1997).
1 Прадель Ж. Доклад Лежера об уголовном правосудии: великая иллюзия? RPDP, 2009. – С.531.
1 Лоран Ж.-К. Коррекционализация, JCP, 1950-I-852 и 877 ; Лапланш С. Судебная коррекционализация. Диссертация. Монпелье, 1993. Автору отмечают, что существует законодательная коррекционализация – очень редкое явление сегодня – которая, очевидно, направлена на сокращение института присяжных.
2 Заметки Ж. Праделя // Реймс. – 1978. – 9 ноября.
3 Дарсонвиль A. Легализация судебной коррекционализации // Уголовное право. – 2007. – №3. – С.7; Детраз С., Узаконенная судебная коррекционализация // Юридическая неделя. – 2010. – 5 июля (№ 27).
1 Напомним, что индивидуализация – главный принцип, признанный Конституционным Советом.
2 Действительно, обвиняемый может подать апелляцию в новую обвинительную палату о передаче дела в суд присяжных, чтобы они доказали, что он невиновен. Но обращение к верховному судье о принятии дела к производству отныне факультативно.
1 le Figaro magazine. – 2010. – 18 сент. Госпажа Аллиот Мари, Министр юстиции приняла предложения спустя два дня // Le Monde. – 2010. – 21 сентября.
2 Прадель Ж. Уголовный процесс. 15-е изд., Кюжас, 2010.
3 CEDH, 13 января 2009, Taxquet c./ Belgique, Даллоз 2009, 1058, Ж.-Ф.Ренусси ; RFDA, 2009, 677,. Л. Бертьер и А.-Б. Кэр ; RSC, 2009, 657,. Ж.-П. Маржено ; Процедуры, апрель 2009, n° 116,. Н. Фрисеро, май 2009, n° 172, наблюдение. Ж. Бюиссон.
1 Крим., 14 сентябрь 2009, D. 2009, 2778, прим. Ж. Прадель ; уголовное право. 2009, 2545, наблюдение K. Гаши.
- войдите для комментирования
|